Шпаргалка по дисциплине "История государства и права"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2015 в 17:44, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "История государства и права".

Файлы: 1 файл

ИГПЗС.docx

— 234.85 Кб (Скачать файл)

1. Публичное право (jus publicum) – совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управления. Это право, которое «ad statum rei Romanae spectat» (относится к положениям Римского государства). Публичное право включало в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов0x6 (Ульпиан). К нему относились нормы, определяющие правовое положение государства и его органов и регулирующие их отношения с частными лицами. Римское публичное право содержало нормы о судопроизводстве: формах судебного процесса, вызове в суд, доказывании и доказательствах, процессуальном представительстве; уголовного права: о преступлениях и наказаниях, об ответственности за преступления; о законах, сенатус-консультах и долговременном обычае; о порядке похорон и церемоний; о правоспособности и дееспособности лиц, о структуре власти, о занятии государственных должностей. Нормы публичного права носили повелительный характер (императивные) и не могли быть изменены. Применялись методы власти и подчинения. Публичное право неразрывно связано с обязанностями.

2. Частное право (jus privatum) – совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе. Это право, которое относится «ad singulorum utilitatem» (касается выгоды, интересов отдельных лиц). Частное право регулировало отношения частных лиц между собой и в институтах, связанных с производством, обменом вещей и услуг. Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых).

Римское частное право регулировало: имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения: порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье; отношения собственности, права на чужие вещи (сервитуты, залоговое право, эмфитевзис и супер-фиций); обязательственные правоотношения, т. е. порядок заключения и исполнения договоров, ответственность за неисполнение; наследование, т. е. переход имущества к другим лицам после смерти наследодателя. Для римского общества понятие частного права не совпадало с понятием гражданского права (ius civile), поскольку не все жители Рима были гражданами. Государство минимально вмешивалось в частное право. Основное место занимали условно-обязательные, упра-вомочивающие, разрешающие нормы, т. е. нормы диспозитивные (восполняющие). Частное право могло изменяться и либо применяться, либо нет, было глубоко индивидуалистичным, что дало Генриху Гейне назвать его «библией эгоизма». Частное право, в отличие от публичного, – действительно право, за редким исключением (например, обязанность принятия наследства при наличии отказа). Частное право – самая оформленная и законченная часть римского права

 

15. Историческое значение римского  права.

Особое значение римского права объясняется влиянием на развитие человечества. Римское право оказалось основным источником современных кодификаций права.. Поскольку римское право было приспособленным к различным жизненным условиям, оно образовало «современное римское право», которое действовало в Германии до 1900 г.Всеобщее применение римского права в Европе официально впервые осуществлялось в XII в. по закону Лотаря II (Франция), но фактически его применение никогда не прекращалось.Римское право определило характер всех будущих правовых систем, поскольку сами «варвары»-завое-ватели не имели системы частного права. При отсутствии римского права они, возможно, выработали бы свою систему, но в данном случае оказалась в готовом виде система, которая соответствовала возникающим запросам.

Римское право было построено как абстрактное право и как частное право. Оно существовало и при феодализме, и при капитализме, выражая интересы эксплуататоров: купцов (нашедших свободу частной собственности и договоров); помещиков (захвативших общинные земли); церкви (в качестве политической силы и одного из крупнейших землевладельцев).

Важную роль в истории права играют:

1) юридическая  техника римского права, что, соответственно, влияет на точность и лаконичность  нормы права, а также цельность  и практичность права в целом;2) исключительность римского права, являющаяся результатом интенсивного  развития общества и его культуры, а также результатом развития  товарно-денежных отношений.

Успехи римского права объясняются мастерством юристов, которые создали целый арсенал правовых средств.

Роль римского права в историко-правовых учениях: в связи с завоеванием варварами Рима в 1080 г. была образована Болонская юридическая школа (с этой даты ведут свою родословную европейские университеты). Эта школа насчитывала 10 000 слушателей и положила начало течению глоссаторов (Ирнерий, Аккурсий и др.), которые не допускали противоречий римского частного права.

Болонская юридическая школа породила другую школу – постглоссаторов, или комментаторов, (XII в., Бартол). Одной и основных целей деятельности этой школы явилось приспособление римского права к практическим нуждам. Научное значение работ постглоссаторов невелико, господствует арифметическое communis opinio doctorum. Юридическое образование сокращается, наука популяризуется и проникается кляузничеством.Такие гуманисты XIV–XV вв., как Петрарка, Боккаччо и Валла, резко критикуют произошедшее в данный период времени падение юриспруденции. Полициан, Болоньин и Холондер занимаются восстановлением текста Corpus iuris. Особенно большая заслуга в данном направлении принадлежит Куяцию и Донеллу.

В XIX в. существовала историческая школа Гуго и Савиньи, которая занималась римским правом в реакционных целях.

 

16. Источники  феодального права.

Право в своем развитии проходит от правового обычая до практической реализации его государством как закона.

Общие источники феодального права Западной Европы:

Законодательство королей, наиболее ярко выражено в Англии. Рецепция римского права (заимствование, воспроизводство норм права у других народов). Наименьшее влияние рецепция римского права оказала на Англию, здесь она отсутствует как самостоятельный источник права.

Каноническое - главное сферой применения считаются отношения между церковью и светской властью; борьба за ведущее положение церкви; брачно-семейные отношения; зона церковных порядков.

В связи с развитием торговли, растёт значение городов, центров ремесла и производства. Возникает городское право, создаются органы городского самоуправления (городское собрание); их юрисдикция распространялась на городских жителей. Также из него возникло торговое право.

По характеру источников права средневековая Франция распадалась на две большие области - север (преобладало неписаное, обычное право; королевские "капитулярии", ордонансы) и юг (экономические отношения были более развиты, удержалось видоизмененное римское право). Соответственно с тем юг называли "страной писаного права", а север - "страной обычного права".

Старые германские обычаи действовали и по всей Германии. На их основе развился так называемый феодальный кодекс - смесь обычаев, регулировавших отношения сюзеренитета-вассалитета, феодальной собственности и пр.

Английское обычное право было общим для всей страны. Этому способствовала деятельность высших судов. Важное значение имели также королевские "ассизы" - законы.

Источники права: в IХ-ХI вв. во Франции устанавливается принцип территориального действия права, которое сложилось на территории его проживания. Такое положение способствовало замене племенных обычаев местными обычаями - кутюмами.

Письменными источниками права являлись акты королевской власти: указы, эдикты, ордонансы.

Источником права, вносившим единообразие, было римское право.  

Основным источником права Германии, как и во Франции, был обычай.

После норманнского завоевания старые англосаксонские обычаи, носившие местный, территориальный характер, продолжали действовать. Но в дальнейшем развитие английской правовой системы пошло по пути преодоления партикуляризма и создания общего права для всей страны. Особую роль в этом процессе сыграли разъездные королевские судьи. При рассмотрении дел на местах разъездные королевские судьи руководствовались не только законодательными актами королей, но и местными обычаями и практикой местных судов. Возвращаясь в свою резиденцию, они в процессе обобщения судебной практики вырабатывали общие нормы права. Так постепенно из практики королевских судов сложились единообразные нормы права, так называемое "общее право". Начиная с XIII в. в королевских судах стали составлять протоколы судебных заседаний, "свитки тяжб", которые потом сменили сборники судебных отчетов. Именно в это время зарождается основной принцип "общего права": решение вышестоящего суда, записанное в "свитки тяжб", является обязательным при рассмотрении аналогичного дела этим же или нижестоящим судом. Этот принцип стал называться судебным прецедентом.

Начиная с XV в. в Англии формируется так называемое "право справедливости". В случае, если кто-либо не находил защиты своих нарушенных прав в судах "общего права", он обращался к королю за "милостью" разрешить его дело "по совести". С возрастанием таких дел был учрежден суд канцлера ("суд справедливости"). Судопроизводство осуществлялось канцлером единолично и в письменной форме. 

Источником английского феодального права являлись также статуты, законодательные акты центральной власти. Совокупность заключительных актов короля и актов, принятых совместно королем и парламентом, получила название статутного права.

 

 

  1. Феодальное право собственности.

    Право земельной  собственности было привилегией  господствующего класса. Формула "нет  земли без сеньора" была выражением  этого принципа. С большим трудом  городам, когда они вошли в  силу, удавалось покупать для  своих нужд господские земли.

    Феодальная земельная  собственность носила расчлененный  характер. Одну часть своей земли  сеньор держал для себя, другую  отдавал своим вассалам, но не  в собственность, а в пользование  на условиях феодальной службы. Всякий раз, когда вассал намеревался  распорядиться землей (продать ее  или обменять), он обязан был  получить согласие сеньора.

    Право верховной  собственности давало сеньору  многие преимущества. Сеньор выбирал  жениха для дочери-наследницы  вассала, если у последнего не  было сыновей. Он мог вернуть  себе землю, если вассал умирал, не оставив наследника, или если  вассал нарушал обязательства.

    Категорически  воспрещалась передача феода  церкви: в этих случаях земля  оказывалась потерянной навсегда, а сеньоры этого не желали. Церковь держала свои богатства, как тогда говорили, в "мертвой  руке".

    Далеко не  всегда оказывалось возможным  доказать право собственности  на землю каким-нибудь законным  способом. Весьма часто право  собственности было основано  на захвате. На помощь приходила  приобретатсльная давность. После невоспрепятственного владения в течение определенного срока приобреталось право собственности, и местный суд (или курия) выдавал соответствующий документ.

    Крестьянин не  имел права собственности на  землю, а в самое раннее время  право собственности помещика  распространялось и на личность  крестьянина, его детей, его имущество.

    Важное воздействие  на характер феодальной земельной  собственности оказал майорат. После  некоторого периода, в течение  которого феодальная земельная  собственность (лен) поровну делилась  между всеми сыновьями-наследниками, устанавливается принцип первородства. Наследником стал признаваться  только старший сын. Сделано это  было для того, чтобы предотвратить  дробление феодов, их измельчание.

    С возникновением  городов начинают появляться  и первые зачатки буржуазных  отношений. Земля, находившаяся в  собственности горожан (несмотря  на обременения феодального характера), имела более свободный правовой  статус, могла продаваться и завещаться.

    Постепенно отходят  в прошлое старинные формы  удостоверения сделок. Все большее  значение приобретают документы.

 

18. Феодальное Уголовное право.

Уголовное право как орасль,совокупность норм,устанавливающих преступность и наказуемых деяний,опасных для данной общественной системы,формировалось в средневековых государствах Европы на протяжении нескольких веков.

В раннефеодальных монархиях формируются две фундаментальные категории уголовного прва преступление и наказание.Королевский мир-это по существу понятие правопорядка,установленное господствующим классом.Санкция на нарушение мира все более приобретают карательный характер,т.е формируется категория уголовного наказания.

Итак,фундаментальные категории уголовного права формируются уже в королевству франков и в англо-санксонских государствах.

Источники феод.уголовного права в Зап.Европе:Вначале источником норм о преступлениях и наказаниях как и всех норм феодального права,был обычай.Затем письменные источники,но обычай сохраняет своё значение до самого конца средних веков.Во Франции в перид абсолютизма в формирование права большую роль играют королевские ордонансы.

Итак,обычаи продолжают сохранять своё значение до конца средних веков,но на первый план выдвигается писаный источники и судебная практика.Первыми писанными источниками были варварские правды,которые представляли собой записи обычаев.Большая часть статей варварских правд касалась норм о причинении вреда(личности потерпевшего и его имуществу) и полагающихся за это денежных взысканий.Затем появляются нормативные акты,законы,издаваемые монархами.Во второй половине средних веков появляются кодексы,которые устанавливают ответственность за все основные преступления. Наиболее обширным из них была германская Каролина.

Кодексы средневековья,в том числе и Каролина,были одновременно и уголовными и уголовно-процессуальными.

Важнейшим источником феодального уголовного права была судебная практика.Даже во времена позднего средневековья ,когда издается немало законов,появляются кодексы,судебная практика продолжает играть первостепенную роль в формировании уголовно-правовых норм,в особенности в таких важнейших вопросах как установление ,их тяжесть,форма,способ исполнения.Сам феодальный закон предоставлял право судье устанавливать наказания по своему усмотрению.

Хотя во второй половине средних веков издаются уголовно-судебные кодексы,уголовное право в целом остаётся некодицицированным,его нормы устанавливаются разнообразными источниками и первостепенную рол играет судебная практика.Такой характер источников обеспечивал условия для судейского произвола в осуществлении уголовной репрессии.Принцип законности был.т.о чужд уголовному праву.

Информация о работе Шпаргалка по дисциплине "История государства и права"