Понятие и признаки преступления. Ограничение преступления от иных правонарушений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2015 в 13:38, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы – исследовать понятие и признаки преступления. Выявить отграничение преступлений от иных видов правонарушений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить определение понятия преступления в законе и уголовно-правовой теории;
исследовать признаки преступления;
рассмотреть принципы, этапы и значение квалификации преступлений;
выявить отграничение преступлений и иных видов правонарушений.

Файлы: 1 файл

Курсовая. Понятие и признаки преступления.Отграничение преступления от иных правонарушений..docx

— 78.73 Кб (Скачать файл)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Принятие Уголовного кодекса в 1996 г. России по-новому заставляет взглянуть на многие традиционные уголовно-правовые понятия и институты. Формирование нового российского правового пространства требует переосмысления содержания концептуальных уголовно-правовых институтов. Актуальность определяется, прежде всего, своей фундаментальностью, ведь понятие преступление является основополагающей категорией уголовно-правовой науки, поэтому без уяснения понятия, сущности и признаков преступления невозможно постичь азы и другие категории Уголовного права.

Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны личности, прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя России, мира и безопасности человечества от преступных посягательств, а также предупреждения преступлений, необходимо точное определение понятия и признаков преступления, поэтому УК РФ определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями. Понятие преступления широко используется в юридической науке и правоприменительной практике.

Степень научной разработанности темы. Отдельные стороны проблемы определения понятия преступления неоднократно рассматривались в правовой науке. Общетеоретические аспекты понятия преступления разрабатывали такие ученые, как Марцев А.И., Тоболкин П.С., Ковалев М.И., Лысов М.Д., Наумов А.В. и др1.

Цель курсовой работы – исследовать понятие и признаки преступления. Выявить отграничение преступлений от иных видов правонарушений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  • изучить определение понятия преступления в законе и уголовно-правовой теории;
  • исследовать признаки преступления;
  • рассмотреть принципы, этапы и значение квалификации преступлений;
  • выявить отграничение преступлений и иных видов правонарушений.

Объект исследования – понятие и признаки преступления.

Предмет исследования – преступление как категория уголовного права.

Методологической основой исследования составили такие методы как сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический метод и др.

Теоретическая база исследования. При написании работы были использованы труды теоретиков права и практикующих юристов, в частности В.Н. Кудрявцева, А.Ф. Вишневского, В.К. Бабаева, Г.А. Аванесов, Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, М.И. Еникеева, А.Ф. Зелинского, С.В. Здравомыслова, А.И. Рарог, Н.С Таганцева, О.Д. Ситковской, и др. А также нормативно - правовые источники, судебная практика и справочно-статистическая литература.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, международные правовые акты, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство определения и постановления  Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, а также другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к исследуемой проблематике.

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам. Работа состоит из введения, в котором определяется актуальность проблемы, намечается цель и задачи, определяется теоретическая и практическая значимость, двух глав, заключения, списка использованных источников.

 

1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 

1.1. Определение понятия преступления в законе и уголовно-правовой теории

 

Понятия «преступление» и «наказание», как вытекает из ч. 2 ст. 2 УК РФ2, характеризуют две генеральные взаимосвязанные уголовно-правовые категории. В обществе реально существуют преступления, видовые свойства которых фиксируются уголовным законом, и ради защиты от них тем же законом устанавливаются, а судами назначаются уголовные наказания.

По мнению некоторых российских ученых (С.В. Познышев - 1912 г., А.А. Жижиленко - 1914 г., Э.Я. Немировский - 1917 г.), исходным в этой связке выступает наказание, введение которого законом образует и понятие преступления, являющееся производным. Согласно иной, и, как полагаем, более обоснованной, точке зрения главной следует признавать категорию преступления, в связи с совершением которого начинается естественный процесс, завершающийся наказанием (Таганцев Н.С., Трайнин А.Н.). Последняя позиция наиболее отчетливо выражена в словах В.Д. Спасовича: «Вся наука уголовного права только и занимается одним - преступлением. Из понятия о преступлении вытекает понятие наказания как его логически необходимое последствие. Все затем остальное в науке уголовной есть только дальнейшее развитие и дополнение этих двух понятий в науке юридической» (Спасович В.Д.)3.

Своего рода «примат» преступления перед наказанием можно рассматривать в двух аспектах:

  1. Объективное наличие в обществе преступлений и констатация этой реальности в уголовном законе выступают основанием для установления наказания за подобные посягательства.
  2. Лишь реальное совершение преступления выступает основанием для фактического наказания по суду субъектов таких деяний4.

В теории уголовного права и законодательстве сложилось два методологических подхода к формулированию дефиниции преступления, условно именуемых материальным и формальным (нормативным). Первый из них предполагает раскрытие антисоциального характера преступления, его вредоносности и тем самым уяснение мотивов, которыми руководствовался законодатель, относя то или иное деяние к числу преступлений. Формальный же подход опирается на признак запрещенности преступного деяния уголовным законом, обходя вопрос о причинах такого запрета. Часто наблюдается и сочетание обоих подходов.

Исторически первым было формально-юридическое определение понятия преступления, предпосылкой которого явилась Декларация прав человека и гражданина 1789 г., согласно которой «...Никто не может быть наказан иначе как по закону, ранее утвержденному и обнародованному и законно примененному». Важнейший принцип уголовного права «Nullum crimen sine lege» («Нет преступления без указания о том в законе»), как и запрет применения уголовного закона по аналогии, о чем говорилось в гл. 3, был обоснован в работах итальянского просветителя и юриста Чезаре Беккариа (1738-1794) и немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха (1775-1833). Впервые этот принцип воплощен в ст. 1 УК Франции 1810 г. и ныне закреплен в уголовных кодексах большинства стран мира5.

Формально-юридическое (нормативное) определение преступления содержалось в дооктябрьском российском законодательстве - в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., а равно в Уголовном уложении 1903 г., ст. 1 которого гласила: «Преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания».

Постепенно в юридической науке формировался материальный подход к определению преступления. Немецкий юрист Р. Иеринг понимал под преступлением «констатированное законодательством вредоносное посягательство на жизненные условия общества». Русский криминалист Н.Д. Сергеевский, определяя преступление как запрещенное уголовным законом и наказуемое деяние, вместе с тем отмечал, что «преступное деяние по содержанию своему есть деяние, причиняющее вред обществу или частным лицам или заключающее в себе опасность вреда». Нетрудно заметить, что в приведенных определениях материальный подход сочетается с формальным, сугубо юридическим6.

В первые годы советской власти давалось исключительно материальное, лишенное ссылки на запрещенность уголовным законом понятие преступления: им признавалось «всякое общественно опасное действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени» (ст. 6 УК РСФСР 1922 г., ст. 6 УК РСФСР в редакции 1926 г.).

Подобная классово-идеологическая трактовка преступления была частично устранена в ч. 1 ст. 7 УК 1960 г. (в редакции от 1 июля 1994 г.), согласно которой преступлением считалось «предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом». Данное определение носило материально-формальный характер, что являлось его достоинством, но, с другой стороны, оно по-прежнему провозглашало охрану от преступлений «социалистического» правопорядка, в первую очередь - общественного строя, который сложился в Союзе ССР. Наряду с этим приведенная дефиниция не содержала указаний на такие необходимые признаки преступлений, как виновность и наказуемость, которые могли быть выявлены лишь путем теоретического анализа положений ч. 2 ст. 1 и ст. 3 УК 1960 г. Первое из названных предписаний фиксирует уголовную наказуемость лиц, совершивших преступления, второе - наказуемость деяний только при наличии вины (умысла или неосторожности) соответствующих субъектов.

Недостатки существовавшего определения понятия преступления, равно как и уголовного законодательства в целом, обусловили разработку нового УК РФ, который в большей мере соответствовал бы современным реалиям российского общества.

В ч. 1 ст. 7 проекта УК 1992 г. рекомендовалось признать преступлением «совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания». Эта формулировка содержала, казалось бы, указание на все глобальные признаки преступного поведения, была лишена политико-идеологического оттенка, хотя, в отличие от УК 1960 г., обходила вопрос о круге общественных отношений (социальных ценностей), на которые посягают общественно опасные деяния, относящиеся к преступлениям7.

Несколько иначе формулировалось понятие преступления в ст. 14 проекта Общей части УК РФ 1994 г.: преступлением предлагалось считать «запрещенное уголовным законом деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству». Как указывали разработчики, действовавшие под эгидой Министерства юстиции РФ и Государственно-правового управления Президента РФ, в Пояснительной записке к законопроекту, он, продолжая традиции отечественного уголовного законодательства, дает материальное определение преступления, отражает современную иерархию ценностей, охраняемых государством от преступных посягательств, но вместе с тем устраняет идеологические штампы и потому вместо «общественной опасности» указывает на вред личности, обществу или государству. Подобные соображения заслуживали внимания, хотя и вызывала сомнение характеристика общественной опасности преступления как идеологического штампа. В любом государстве в качестве преступлений рассматриваются деяния, опасные для соответствующего общества и его членов. Иное дело - трактовка понятия общественной опасности в течение десятилетий советского периода с позиций господствовавших идеологических постулатов. С другой стороны, преступления, в отличие от прочих правонарушений, характеризуются опасностью причинения не любого, а только существенного вреда. Наконец, вряд ли обоснованно в проекте УК 1994 г. была опущена ссылка на признак виновности преступления. Тем не менее, в ч. 1 ст. 14 нового УК РФ удалось дать опирающееся на достижения уголовно-правовой науки и отечественные традиции официальное определение.

Преступлением в Российской Федерации признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Тем самым, вероятно, в российском уголовном праве завершилась дискуссия о дефиниции преступления.

Значение законодательного определения понятия преступления заключается в том, что оно позволяет:

  • выявить основания и пределы криминализации (признания преступными) вредоносных деяний;
  • раскрыть и проанализировать наиболее глобальные и типичные признаки преступления;
  • выявить структуру (элементы) преступления;
  • наметить и закрепить в законе критерии категоризации преступлений по уровню их опасности;
  • обеспечить конкретизацию общих признаков преступления при описании в законе его отдельных видов или, иначе, при конструировании составов преступлений соответствующих видов;
  • разграничивать преступления и сходные с ними непреступные правонарушения;
  • более эффективно вести работу по предупреждению преступлений8.

Итак, преступление представляет собой основную категорию уголовного права. Его определение имеет принципиальное значение. Исторически первым является формальный подход к формулированию данной дефиниции, согласно которому преступление - это деяние лица, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Материальное же определение понятия преступления характеризует такое деяние как общественно опасное, способное причинить существенный вред личности, обществу или государству. Действующее российское законодательство обоснованно сочетает оба эти подхода.

 

1.2. Признаки преступления

 

Общественная опасность. Основной и главный признак преступления – его общественная опасность. Это объективное свойство предусмотренного уголовным законом деяния (действия и бездействия) реально причинять существенный вред охраняемым уголовным законом социальным благам или содержать реальную возможность причинения такого вреда. Общественная опасность является основным и главным признаком преступления потому, что этот признак положен в основу преступления, он служит критерием отнесения деяния к категории преступных правонарушений, то есть к преступлениям. Если деяние не содержит значительной степени общественной опасности, то оно не может рассматриваться как преступление. Степень общественной опасности деяний, признаваемых преступлениями, более высокая, значительная, чем при совершении, например, административных правонарушений9.

Повышенную степень общественной опасности выражает такой признак, как причинение или создание возможности причинения деянием существенного вреда, охраняемым уголовным законом объектам. На существенность вреда, другими словами, на общественную опасность прямо указывается и при характеристике отдельных преступлений.

Информация о работе Понятие и признаки преступления. Ограничение преступления от иных правонарушений