Специальные институты гражданского права, опосредующие интеллектуальную деятельность

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 14:38, курсовая работа

Описание работы

Цель работы – раскрытие специальных институтов гражданского права, опосредующих интеллектуальную деятельность.
Задачи исследования следующие:
1. Раскрыть понятия института прав интеллектуальной собственности;
2. Раскрыть основные институты прав интеллектуальной собственности а именно авторское и смежное право их гражданско-правовые способы защиты авторского и смежного прав, а также патентное право;
3. Рассмотреть системы российского законодательства об охране интеллектуальной собственности;

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………….3
Глава I. Понятие интеллектуальной собственности…………………………...5
Глава II. Основные институты права интеллектуальной собственности…….8
2.1. Авторское право……………………………………………………………15
2.2. Смежное право……………………………………………………………..21
Глава III. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных
прав........................................................................................................................22
3.1. Патентное право......………………………………………………………..24
Глава IV. Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности……………………………………………...27
Заключение……………………………………………………………………...30
Список использованной литературы…………………………………………..31

Файлы: 1 файл

курс хоз право.doc

— 182.50 Кб (Скачать файл)

В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентаций основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведения, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с соответствующим типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

Вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т. д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправданно. Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовалась не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время, в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств, можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с  охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т. п.

В качестве принципов российского патентного права могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Следующим принципом  патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. С развитием товарно-денежных отношений в России все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Создание равных условий хозяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность и повышение ответственности за ее результаты, необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обусловливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товаров и услуг. Такой правовой механизм представлен особым институтом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и, в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона, удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны.

Данный правовой институт, как и патентное право, имеет  дело с так называемой промышленной собственностью, т. е. с исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т. п. Однако, обеспечиваемая им охрана интересов обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах, нежели охрана прав патентообладателей и изобретателей. Например, закон не рассматривает средства индивидуализации предпринимателей и их продукции в качестве результатов творческой деятельности и не признает каких-либо особых прав за их конкретными создателями.

Таким образом, основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. Сам институт состоит из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации продукций, работ и услуг.

Фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т. д.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о повышений качества выпускаемой продукции. 

Одной из важных функций  товарного знака является также  реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Аналогичные функции  выполняются и таким средством  обозначения продукции, как наименование места происхождения товара. Обозначение товара наименованием места его происхождения выступает как гарантия наличия в товаре особых, неповторимых свойств, обусловленных местом его производства.

Таким образом, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) является одной из важных составляющих российского права интеллектуальной собственности.

Подотрасль гражданского права об интеллектуальной собственности представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими соответственно авторское право, патентное право, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

2.1. Авторское право

Объектами авторского права  являются  произведения литературы, искусства и науки, удовлетворяющие следующим требованиям: во-первых, произведение  должно быть творческим. Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с ранее известными. Новизна может  выражаться как в новом содержании, так и в новой форме. Для объектов авторского права  существенное  значение имеет как новизна содержания, так и новизна формы. Новая форма отражения известного содержания характеризует произведение как творческое и влечет признание его объектом авторского права.

Вторым признаком объекта  авторского права является  объективная выраженность – объект должен существовать  в какой-либо форме, доступной для восприятия другими  людьми. Для признания произведения объектом  авторского права достаточно двух названных признаков.  Не имеет значения, обнародовано оно или нет. Произведение становится объектом авторского права с момента  его создания в какой-либо обыкновенной форме.

Согласно ст. 5 Закона «Об авторском праве и смежных правах» объектами его охраны являются следующие произведения в области науки, литературы и искусства:   

  1. литературные произведения;   
  2. выступления, лекции, речи, проповеди и другие устные произведения;   
  3. музыкальные произведения с текстом и без текста;   
  4. драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические и другие произведения, созданные для сценического показа;   
  5. аудиовизуальные произведения;   
  6. скульптуры, картины, рисунки, гравюры, литографии и другие произведения изобразительного искусства;   
  7. произведения архитектуры;   
  8. фотографии и др.

Не  являются объектами  авторского права :

  1. официальные документы (тексты законов и других правовых актов, решения  судов  и т. п.);
  2. государственная символика (флага, гербы, ордена и т. п.);
  3. произведения народного творчества;
  4. сообщения о событиях и фактах, имеющие официальный  информационный  характер.

Субъекты авторских  и смежных прав подразделяются на две группы:

  1. субъекты с первоначальными правами (авторы, исполнители, производители фонограмм, организации вещания);
  2. правопреемники (наследники, организации-правопреемники, государство);

   Автор – главный  субъект  авторского права. Это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, являющееся объектом авторского права. Не  имеет  значения  его  дееспособность. Моментом возникновения авторского права является завершение создания произведения, без официального оформления авторства, независимо от опубликования. Для возникновения и  осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, или иного специального оформления, или соблюдения каких-либо формальностей.   

Субъектами авторского права могут быть соавторы, если произведение создано совместным творческим трудом двух или более лиц. Различаются два вида соавторства :

  1. произведение образует одно  неразрывное целое;
  2. произведение состоит из частей, каждая  из которых  выполнена определенным соавтором и  может   иметь самостоятельное значение (например, учебник, написанный коллективом авторов, каждый  из которых написал отдельные главы).

Субъектами  авторского права  являются правопреемники  автора – наследники, контрагенты по авторским договорам, к ним переходят некоторые авторские права.

Авторские права подразделяются на :

  1. личные;
  2. имущественные.

Личные  неимущественные  права – это  право авторства, право на авторское имя, право на защиту произведения от всяких искажений  и посягательств, право на опубликование произведения (обнародование). Право авторства,  право на имя и право на защиту произведения и репутации  автора бессрочны. Эти права не переходят по  наследству. Но наследники могут осуществлять защиту этих прав, и эти правомочия наследников сроками не  ограничиваются.    

Личные  (неимущественные) права автора закреплены в ст. 13 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и заключаются в следующем:   

  1. требовать признания своего авторства, упоминания его имени в связи с использованием произведения, если это практически возможно;   
  2. запрещать упоминание своего имени, если автор произведения желает остаться анонимным;   
  3. выбирать псевдоним (вымышленное имя) в связи с использованием произведения;   
  4. противодействовать любому искажению, извращению или  иному изменению  произведения или любому другому посягательству на произведение, что может повредить чести и репутации автора;   
  5. право на обнародование произведения.   

Информация о работе Специальные институты гражданского права, опосредующие интеллектуальную деятельность