Шпаргалка по "Гражданскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2013 в 06:25, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине "Гражданское право".

Файлы: 1 файл

шпаргалки по гражданскому праву.doc

— 379.50 Кб (Скачать файл)

 

  1. Договор банковского вклада и договор банковского счета.

По нему одна сторона (банк) обязуется возвратить денежную сумму, поступившую другой стороне (вкладчику) либо для вкладчика, и выплатить обусловленные договором проценты. Этот договор является односторонним, т.к. обязанности несет только банк. Договор возникает с момента передачи денег банку, .т.е. договор банковского вклада реальный. Вклады бывают срочные и до востребования.  Если вкладчиком является гражданин, то такой договор признается публичным. Договор банковского вклада не предназначен для осуществления рассчетных операций. На отношения сторон по договору банковского вклада распространяется закон о защите прав потребителей. Договор заключается в простой письменной форме, несоблюдение формы влечет ничтожность договора. Договор считается заключенным, когда вкладчику банком выдана сберкнижка, депозитный сертификат или иной определенный документ. Депозитный сертификат является ценной бумагой, он может быть именным или на предъявителя. Право на привлечение денег во вклады имеют не все банки, а лишь имеющие специальную лицензию.  Гарантии стабильности банка обеспечиваются определенными размерами его уставного капитала и резервного капитала. По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет, зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц деньги, выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, осуществлять другие операции по счету. Клиенту дано право законом о банках открывать неограниченное количество счетов – депозитных, расчетных, текущих, валютных и других в различных банках. Это договор не публичный, но ГК обязывает банк заключить такой договор со всеми, кто обратился с этим.

 

  1. Договор хранения.

По нему одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Договором хранения может быть и договор, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), которым предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Т.е. гк предусматривает два вида договора хранения первый – реальный, направлен на обеспечение сохранности уже переданных вещей, он м б возмездный или безвозмездный. Второй договор – консенсуальный. Это соглашение сторон о принятии вещи на хранение в будущем, в предусмотренный договором срок. Предметом чаще всего бывает движимая индивидуально-определенная вещь. Не могут быть животные, недвижимость итп. Но могут быть документы, ценные бумаги, деньги (если они не обезличиваются), иначе это будет д-р займа. Но закон предусматривает хранение вещей с обезличиванием, если это прямо предусмотрено в договоре. По реальному договору хранения действуют общие правила  о сделках – устно до 10 мрот, между физиками. Все остальное – письменно. Для договора хранения – квитанция, сохранная записка или иной документ. Консенсульный договор – всегда письменно. ГК предусм отдельные виды хранения – на товарном складе, в ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения трансп организаций, в гардеробах организаций, хранение в организациях, хранение вещей, явл. предметом спора.

 

  1. Договор поручения. Договор комиссии.

 

Под договором поручения  понимается соглашение, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и обязанности из которых возникают непосредственно у доверителя. Это договор группы об оказании услуг. Здесь возникает обязательство по предоставлению юридических услуг. Это означает, что объектами данного правоотношения выступают действия лишь юридического, а не фактического характера. По этому договору поверенный по поручению доверителя совершает юридические действия, в основном сделки, права и обязанности по которым возникают непосредственно у доверителя. Т.о это договор о представительстве, которое осуществляется одним лицом от имени другого. Поэтому тут действуют и правила по договору представительства. От договора комиссии этот договор отличается тем, что здесь поверенный всегда действует от имени и за счет другой стороны – доверителя и создает, изменяет и прекращает права и обязанности доверителя. А комиссионер, выполняя поручение комитента совершает сделки от собственного имени. Это договор консенсуальный. Специальных правил относительно формы договора нет. Но в любом случае тут присутствует доверенность, т.е. письменное уполномочие. Договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным, по умолчанию – безвозмездным. Существенным условием договора является точный перечень юридических действий, которые может совершать поверенный от имени доверителя. Под договором комиссии понимается соглашение, по которому одна сторона обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Тут более узкий круг, т.е. только совершение сделок. А не любых юридических действий. Договор комиссии всегда возмездный.

 

  1. Договор доверительного управления имуществом.

По договору одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в  доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществить  управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Договор т.о. порождает обязательственные отношения между учредителем и управляющим и не влечет перехода права собственности на него. Договор имеет длящийся характер, т.е. заключается на определенный срок и предусматривает выполнение ряда действий, а не одного действия. Срок договора тут является существенным условием. Управляющий вправе совершать не только юридические, но и любые фактические действия в интересах собственника или выгодоприобретателя. Договор ДУ похож на договор поручения тем, что все действия совершаются управляющим в пользу третьего лица, а отличается тем, что по ДП можно совершать только юр действия. Управляющий действует от своего имени в договоре ДУ всегда указывая что он управляющий. Договор ДУ является консенсуальным, двусторонним, и по общему правилу, возмездным. Не путать ДУ с доверительной собственностью (трастом). Это есть только в англо-американском праве, когда на один объект может существовать два различных права собственности. Предполагая доверительное отношение между сторонами (траст). У нас – право собственности +  доверительное управление. ДУ может возникнуть в силу предписания закона – на имущество подопечного у опекуна или попечителя, в завещании м б назначен исполнитель завещания. Объектом ДУ могут считаться любые вещи, имущество движ и недвиж, ценные бумаги, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права. Нематериальные блага не могут быть объектом ДУ. Имущество в ДУ отражается на отдельном балансе у управляющего, чтобы отличить его от его личного имущества. Передача в ДУ денег не допускается, но есть искллючения для банков и других кред орг, им можно но по лицензии. Сущ условия: состав имущества, наименование учредителя и выгодоприобр, срок, размер вознаг.

 

 

  1. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить комплекс исключительных прав, а другая сторона (пользователь) обязуется использовать полученные права в своей предпринимательской деятельности в обусловленном договором объеме и выплачивать вознаграждение. Можно заключить на срок или без указания срока. По буржуйски это нгазывается франчайзинг. Предоставляется по договору все – от торговой марки и до ноу-хау. При этом фирменное наименование и коммерческая информация являются обязательными элементами предмета договора. Договор КК относится к типу договоров лицензионного типа. В его предмет входит разрешение (лицензия) на использование исключительных прав. Обязательная письменная форма. Далее сам договор регистрируется в том же органе, где и правообладатель (если все в совке). Если передаются объекты исключительных прав, защищенные патентом или свидетельством. То их тоже нужно ергистрировать  там же где был выдан патент. Договор всегда возмездный и предназначен он для осуществления предпринимательской деятельности. Стороны отвечают перед потребителями. Правообладатель отвечает по требованиям, предъявляемым к пользователю покупателями концессионных товаров, а так же заказчиками работ и услуг. Он несет субсидиарную ответственность за качество товаров и услуг. Прекращение исключительного права правообладателя на товарный знак или иной объект (кроме фирменного наименования) н влечет прекражения договора КК.

 

 

  1. Договор простого товарищества.

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько  лиц (товарищей) обязуются соединить  свои вклады и совместно действовать  без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели. Т.е. товарищам нет необходимости регистрировать сам договор или само товарищество. Исключение составляет финансово-промышленная группа. Объединение лично связано с участием каждого товарища в их совместной деятельности. ГК предусматривает возможность заключения договора простого товарищества, существование которого для третьих лиц не раскрывается (негласное товарищество). Договор ПТ является консенсуальным и считается заключенным с момента получения лицом, направившим оферту ее акцепта. При этом в оферте должны содержаться все основные условия договора, а акцепт должен быть полным и безоговорочным. Специальные правила о форме отсутствуют, поэтому применяются общие (устно – только до 10 минималок и между физиками). Так же нет указаний о сроке. Срок устанавливается по соглашению сторон. По общему правилу круг участников простого товарищества не ограничен, но в случае, когда целью договора является постоянная деятельность по извлечению прибыли, сторонами могут быть только предприниматели или коммерческие организации. Условия о внесении вкладов товарищей являются существенным условием договора. Важно, что кроме денег вкладом в простое товарищество могут быть знания, навыки, умения. Деловая репутация и деловые связи. Денежная оценка таких вкладов отдана на усмотрение товарищей. Вклады товарищей по общему правилу признаются равными. Имущество переданное как вклады становится их общей долевой собственностью, т.е. права собственности на него товарищи не теряют.

 

  1. Обязательства, возникающие из публичного конкурса и публичного обещания награды.

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате  награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение общественно-полезных целей. Конкурс м б открытым – для всех или закрытым. Вознаграждение выплачивается не просто лицу, совершившему определенные действия, но именно тому, кто выполнил условия конкурса лучше всех и признан победителем в соответствии с его условиями. Т.е. все условия конкурса должны быть оглашены перед его началом. Круг организаторов конкурса не ограничен. При публичном обещании награды допускается применение одной из двух концепций. Отношения могут быть построены либо по модели договора, либо по модели односторонней сделки. При первом варианте это будет оферта, лицо претендующее на награду должно доказать наличие акцепта. В кач-ве акцепта можно рассматривать совершение действия, которое предусматривалось в публикации о награде. Объявление об обещании награды должно быть персонифицированно, т.е. должно быть видно кто его разместил. К форме особых требований нет. И там и там – сроки всякие должны быть. С другой стороны, в обещании награды сумму можно не указывать, она может определяться соглашением сторон или судом. Если невозможно определить кто первым отозвался на обещание, то награда делится пополам или по соглашению. Действие, за котооре объявляется награда должно быть достигнуто правомерным способом. Иначе кроме уголовщины будет еще и гражд прав отв-ть.

  1. Общие основания ответственности за причинение вреда.

Первое условие –  возникновение вреда. Возмещению подлежит вред, причиненный личности или имуществу  гражданина, а так же имуществу  юридческого лица. Вред, который  может оцениваться в деньгах  – имущественный вред. Он может  возникать при нарушении как  имущественных прав, так и неимущественных. Если в деньгах оценить нельзя – то неимущественный, моральный, т.е. физические и нравственные страдания, переживаемые гражданином. При возмещении имущественного вреда действует принцип его полного возмещения лицом, ответственным за его причинение либо в натуре, либо по посчитанной стоимости. Второе условие – противоправное действие. Т.е. сам факт причинения вреда не всегда влечет его возмещение. Вред возникший в результате правомерных действий, в виде общего правила возмещению не подлежит. Третье условие – причинная связь между действиями причинителя и наступившим вредом. Причинная связь – необходимое условие любой юридической ответственности, в.т.ч. и гражданской. Ответственность наступает лишь в том случае, если вред явился прямым и необходимым результатом действий причинителя. Четвертое условие-  вина причинителя. Все названные условия имеют объективный характер, а вина – чисто субъективное. Она определяет формы вины – умысел и неосторожность. Умысел – это когда лицо осознавало общественную опасность, предвидело возможность наступления опасных последствий и желало их. Не желало, но допускало – косвенный умысел. Неосторожность есть в двух видах – легкомыслие и небрежность – если не предвидело опасных последствий, хотя должно и могло.

 

  1. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества.

Лицо, которое без установленных  законом, иными нпа или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Институт неприменим к неимущественным благам, т.к. они защищаются иными правовыми средствами (восстановление первоначального положения, возмещение убытков). ГК устанавливает, что правила об этом институте применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или помимо их воли. Т.о. причина и мотивы, наличие или отсутствие вины в действиях сторон значения не имеют, а важен только объективный результат. Но есть и субъективный момент – если лицо знало о неосн обогащении, то это вличет на размер возмещения. Неосновательное обогащение носит характер общей защитной меры, которая может использоваться как самостоятельно, так и наряду с другими требованиями. По ст 1103 правила о неосн обогащ применяются к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке, но только в случае, если сделка совершена с целью заведомо не противоправной, иначе все в доход госва. Потом правила применяются к случаям истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикации). По исполнению обязательства одной стороны к другой стороне и о возврате исполненного по обязательству. Порядок возмещения четко отрегулирован в ГК. Основное правило – истребуемое возвращается потерпевшему в натуре. Если невозможно, то возвращается действительная стоимость имущества на момент приобретения и убытки от изменения ее дальнейшей стоимости. Если восстанавливается право, то оно приводится к изначальному положению.

 

  1. Общая характеристика страховых обязательств.

 

Образуется специальный денежный фонд, средства из которого выделяются на погашения отрицательных последствий при наступлении определенного случая, точная возможность возникновения которого объективно не может быть предвидена. Есть три способа образования такого фонда – самострахование, когда само хозяйство или предприниматель из своих средств себя страхует. Есть централизованные резервные или страховые фонды образуются за счет общегосударственных средств в виде бюджетных резервов. Страхование в собственном смысле предполагает образование страхового фонда за счет взносов, производимых отдельными предприятиями и физ и юр лицами и нахождение этого фонда в управлении и распоряжении специальной страховой организации, которая выдает потерпевшим в определенных случаях определенные суммы. Т.е. страхование – это способ возмещения ущерба от различных неблагоприятных обстоятельств. Каждым из трех способов фонд может быть образован либо в натуральном виде (продукты, вода), так и в денежной форме. Но если рассматривать страхование в собственном смысле, то это денежный фонд, а отношения по его образованию и распределению обретают форму гражданского правоотношения. Это разновидность гра-пр обязательства. В силу страхового обязательства одна сторона (страхователь) обязуется вносить другой стороне (страховщику) установленные платежи (страховую премию или взносы), а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного события (страхового случая) выплатить при имущественном страховании страховое возмещение, а при личном – страховую сумму. Содержанием страхового обязательства являются права и обязанности его участников. А объект – действия участников. Страховая деятельность подлежит лицензированию. Страховщиков м.б. несколько, а страхование допускается в пользу третьего лица.

Информация о работе Шпаргалка по "Гражданскому праву"