Уголовная ответственность за кражу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 19:04, курсовая работа

Описание работы

Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 158 УК РФ) определяет кражу как «тайное хищение чужого имущества». Более расширенное определение кражи можно найти в п. 2 постановления пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», где закреплено: «как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них».

Файлы: 1 файл

krajhjh.docx

— 63.57 Кб (Скачать файл)

 

 

МИНОБРНАУКИ   РОССИИ

                                                         

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального  образования

«Астраханский государственный университет»

(Астраханский  государственный университет)

 

 

                                                                            Кафедра: уголовного права

Дисциплина: Уголовное право

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

Уголовная ответственность за кражу

 

 

 

Выполнила:

Студент группы

Проверил:

к.ю.н., доцент

 

 

 

Астрахань – 2012

Содержание:

 Введение……………………………………………………………………………………….. 3

 Глава I. Отграничение ответственности за кражу от смежных составов преступлений и правонарушений ………………………………………………… 6

        1.1Определение понятия «кража»………………………………………….... 6

        1. 2 Объективные признаки ……………………………………………………….. 7

        1.3 Субъективные  признаки……………………………………………………...12

 Глава II. Квалифицирующие  признаки кражи ……………………………….14

 Заключение……………………………………………………………………………………..29

 Список используемой литературы………………………………………………….30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Определение понятия «кража» как «тайного похищения чужого движимого имущества» – известно еще русскому дореволюционному уголовному праву.

Как отмечал известный дореволюционный  ученый-юрист В.И. Сергеевич кража – тайное заведомо противозаконное изъятие чужой вещи из хранилища другого лица с намерением присвоить ее себе, известна нашим древним памятникам под именем татьбы. Действительно «кража» – одно из самых древних преступлений и составов преступлений, получивших закрепление в нормах права.

«Татьба» как правовой термин широко употреблялся до середины 19 века и окончательно уступил место «краже» ко времени первой кодификации российского уголовного законодательства (т. 15 Свода законов Российской империи 1832 г.).

По Уголовному уложению под татьбой  и кражей (X, 222) понимается тайное похищение  чужого имущества.

Уложение знало: 1) обыкновенную татьбу, за которую полагается (за первую) потеря левого уха, кнут, тюремное заключение на два года, а затем ссылка в  украйные города в какой чин пригодится (XXI, 9); 2) квалифицированную, за которую  налагается более тяжкое наказание, и, наконец, 3) несколько таких видов  татьбы, которые или вовсе не наказываются, или наказываются легче, чем обыкновенные.

К квалифицированной татьбе относилась церковная кража, за которую полагается смертная казнь (XXI, 14), и кража лошади на службе, которая карается отсечением руки (VII, 29). Последнее постановление взято из градских законов (XXXIX, 53).

К ненаказуемой татьбе относится кража  из сада – яблок и деревьев; эти действия ведут только к вознаграждению убытков (X, 221).

К кражам, наказуемым легче, относится: 1) кража во дворе царского величества (III, 9); 2) кража овощей из огорода (X, 211); 3) кража с поля хлеба или сена (XXI, 89) и 4) рыбы из пруда или садка (XXI, 90). Первая и третья кражи ведут  к наказанию кнутом, четвертая  – батогами, о второй сказано: «за кражу учинити наказание, смотря по делу».

Итак, дореволюционные ученые-юристы и уголовный закон понимали под  кражей тайное похищение чужого движимого  имущества, различаются квалифицированные  виды кражи.

В период советского государства и права  кража также определялась как  «тайное похищение имущества, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или учреждения». Попытка ревизии такого определения была предпринята лишь однажды. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» кража определялась как «тайное или открытое похищение личного имущества граждан», поглотив таким образом и грабеж без насилия. Данное противоречивое определение кражи действовало 13 лет, затем закон вновь вернулся к традиционному пониманию кражи как тайного похищения (ст. 89 и 144 УК 1960 г.). При этом допускалась двойственность терминологии. Если в тексте ст. 89 и 144 УК говорилось о «тайном похищении», то в заголовке ст. 89 употреблялось выражение «хищение… путем кражи». Противопоставление понятий «хищение» и «похищение» не имело под собой достаточного основания с точки зрения как языковых норм, так и юридической. С постепенным распространением понятия «хищение» на преступления против личной собственности такая двойственность стала особенно нетерпимой. Уголовный кодекс 1996 г. впервые в законодательном определении кражи употребил слова «тайное хищение». Новая формулировка положила конец терминологической путанице, равно как и попыткам противопоставления понятий «хищение» и «похищение».

В данной работе анализируется ответственность  за кражу чужого имущества. Работа состоит из двух разделов. В первом разделе кража как уголовное преступление отграничивается от других видов хищения, в частности, от грабежа; анализируется также разница между кражей и мелким хищением. Во втором разделе рассматриваются квалифицирующие признаки кражи.

 

 

 

1. Отграничение ответственности за кражу от смежных составов преступлений и правонарушений

 

Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 158 УК РФ) определяет кражу как «тайное хищение чужого имущества». Более расширенное определение кражи можно найти в п. 2 постановления пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», где закреплено: «как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них».

Из легального определения кражи  можно сделать следующие выводы. Во-первых, кража является формой хищения, следовательно, ей присущи все признаки хищения. Во-вторых, ключевым признаком  кражи как формы хищения является тайный способ совершения преступления. В противовес тайному хищению  – открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет (ст.161 УК РФ).

Объективная сторона кражи –  совершение деяния – тайного изъятия  и обращения виновным чужого имущества  в свою пользу или в пользу других лиц.

Деяние как объективный признак  кражи выражается в активных действиях (в изъятии и обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц). При этом такое изъятие является противоправным и безвозмездным. При краже указанное изъятие и обращение, составляющие в сочетании переход имущества в обладание виновного, осуществляются против или помимо воли собственника или иного владельца. Этим кража отличается, в частности, от присвоения и растраты, при совершении которых лишь обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц осуществляется против или помимо воли собственника или иного владельца, тогда как изъятие происходит по воле последних и состоит в добровольной передаче ими имущества во владение виновного.

Как уже отмечалось, кража –  хищение совершаемое тайно. Именно «тайность» кражи и является базисным признаком отграничения кражи от иных видов хищения.

В науке уголовного права выделяются объективный и субъективный критерии тайного и открытого способов хищения. Применительно к объективной стороне преступления данный критерий характеризуется обстоятельствами, внешними по отношению к виновному, – хищение осуществляется1:

1) при отсутствии на месте  совершения преступления каких-либо  потенциальных свидетелей, посторонних  лиц;

2) в отсутствие на месте совершения  преступления посторонних;

3) в присутствии на месте совершения  преступления посторонних, однако  они не наблюдают факт хищения;

4) в присутствии на месте совершения  преступления посторонних, однако  они не расценивают происходящее  как хищение или не осознают  его;

5) факт совершения хищения наблюдается  посторонними людьми, однако виновный  этого не знает.

Верховный суд РФ неоднократно обращал  внимание судов на недопущение ошибок, связанных с неправильным толкованием  понятий тайного и открытого  хищений чужого имущества. Как пояснил  пленум ВС РФ в своем постановлении  от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (п.п. 2-4): «как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. При этом необходимо учитывать, что в том случае если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества».

Если  же указанные выше лица принимали  меры к пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответственность  виновного за содеянное наступает  по статье 161 УК РФ. Приведем показательный  пример из практики: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала тайным, а не открытым хищением чужого имущества действия З., который, придя со своей знакомой М. в квартиру Л. для распития спиртного и оставшись  там ночевать, предложил М. совершить  кражу магнитолы, принадлежащей  матери Л. После отказа М. в ее присутствии и в одиночку совершил эту кражу, осознавая, что М. для него близкий человек, и будучи уверен в сохранении тайны хищения и не воспрепятствовании хищению с ее стороны».

В юридической  литературе констатируется, что объективный  критерий тайны хищения должен совпадать  с моментом совершения деяния. Проиллюстрируем  сказанное примером: «Жительница  небольшого поселка П., проходя по улице, заметила на крыльце одного из соседних домов К., известного пьяницу  и нечистого на руку человека. Ей показалось подозрительным поведение  К. Она спросила К., что он делает на чужом крыльце, на что последний в грубой форме ответил, что это ее не касается, и потребовал, чтобы П. шла своей дорогой. Через некоторое время П., находясь у себя дома, в окно увидела К., который шел по улице с большим свертком на плече. Вечером обнаружилась у соседей пропажа домашних вещей. П. сообщила о виденном ею и о своих подозрениях в милицию. При обыске у К. были найдены похищенные вещи, и он признался в хищении. Следственные органы квалифицировали действия К. как открытое хищение чужого имущества (грабеж), поскольку П. видела виновного, когда он готовился проникнуть в чужое жилище и когда нес похищенное. Однако суд не согласился с такой квалификацией и расценил действия К. как кражу, поскольку сам момент непосредственного изъятия имущества никто не видел»2.

Не является тайным хищением –  хищение, когда его совершение замечено потерпевшим, но последний не успевает заметить, например, лица субъекта преступления. В юридической литературе уже  закрепилось понятие «рывок», когда  преступление совершается так быстро, что жертва не успевает своевременно осознать происходящее и соответственно среагировать, например, у потерпевшего вырывает сумку проезжавший мимо велосипедист3.

Базисным признаком объективной  стороны кражи – является ненасильственный характер посягательства. Данный признак специально не выделяется ни в ст. 158 УК РФ, ни в полномочных разъяснениях ВС РФ, между тем, систематический анализ ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ позволяет сделать вывод, что именно ненасильственный характер – является легальным критерием кражи от иных форм хищения, в частности, разбоя.

В том случае если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, и прибегает к насилию, содеянное следует квалифицировать как грабеж или как разбой (п. 4 Постановления пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

Таким образом, в тех случаях, когда  изъятие имущества сопровождалось насилием либо насилие предшествовало тайному изъятию, либо тайное изъятие  переросло в насилие, содеянное не может квалифицироваться как кража, а является грабежом (ст. 161 УК РФ) или разбоем (ст. 162 УК РФ) – в зависимости от степени причинения вреда жизни и здоровью.

Информация о работе Уголовная ответственность за кражу